Римское право предусматривало стадии процесса перехода наследства
Этапы развития римского наследственного права
Понятие и содержание права собственности Читать далее: Наследование по завещанию и его эволюция
28 Этапы развития римского наследственного права
Наследование в Риме было возложено по завещанию или по закону.
Завещанием в римском праве признавалось не всякое распоряжение на случай смерти, а лишь то, которое содержало назначение наследника. Такое назначение должно было стоять в начале завещания. Конечно, в завещании могли быть и другие пункты: могли содержаться легаты (отказы), назначаться опекуны к малолетним наследникам и т.д.
Завещание – это сделка односторонняя, так как оно выражает волю только одной стороны – завещателя (наследодателя). Для того, чтобы завещание было, признано действительным, требовался ряд условий: 1) завещатель не должен был быть недееспособным (т.е. душевнобольным, лицом, признанным бесчестным и т.д.) 2) для составления завещания требовалось присутствие семи свидетелей, независимо от того, было завещание письменным или устным 3) назначение наследника должно было быть сделано лично самим завещателем, притом ясно и точно 4) наследником мог быть назначен лишь тот, кто был способен стать в настоящий момент или по истечении времени наследником (наследниками, например, не могли стать лица, которые еще не были зачаты в момент смерти завещателя).
В завещании со временем сделался необходимым и такой аспект, как определение доли ближайших родственников.
В древнейший период завещатель пользовался неограниченной свободой завещать свое имущество кому угодно. Это приводило иногда к тому, что родственники оказывались обделенными. В более поздние времена закон стал обязывать завещателя включать в наследственное распоряжение обязательную долю ближайших родственников. Если это не было сделано, то возникала возможность судебного иска и отмена по суду, либо всего завещания, либо его части.
Наследование по закону наступало в следующих случаях: а) если наследник по завещанию по той или иной причине не вступил в наследство б) если завещание не было признано действительным в) если после умершего лица вообще не осталось завещания.
При наследовании по закону важно было определение очереди наследования.
По «Законам XII таблиц» первоочередными наследниками признавались дети, внуки наследодателя, непосредственно ему подвластные.
В более развитые времена Республики и принципиата в системе наследования возросла роль когнатского (кровного) родства. На первом месте в очереди наследников стояли дети наследодателя, в том числе и ему неподвластные.
На втором месте стояли агнатские родственники. На третьем месте стояли все когнатские родственники до 6-ой степени родства. И только на четвертом месте был переживший супруг.
Наиболее разработанным был порядок наследования по закону в новеллах Юстиниана. Наследники делились на классы. Первый класс наследников по закону составляли нисходящие (сыновья, дочери, внуки, внучки и др.). Нисходящий более близкой степени родства исключал из наследования нисходящих более отдаленных степеней (если наследство принимали дети, то уже не призывались к принятию наследства внуки и т.д.). Исключение составляли: 1) случай наследственной трансмиссии, когда к наследству призывались некоторые внуки наследодателя, наряду с его детьми, если отец этих внуков, один из сыновей наследодателя умер, не успев принять наследство, хотя и был жив в момент смерти наследодателя 2) случай наследования по праву, когда к наследству также призывались некоторые внуки, если отец или мать внуков наследодателя умерли до смерти наследодателя.
Второй класс наследников по новеллам Юстиниана составляли восходящие родственники (отец, мать, бабка, дед и др.), а также полнородные братья и сестры наследодателя и их дети. Здесь также действовал принцип, согласно которому более близкие родственники имели предпочтение в праве принятия наследства перед более отдаленными.
Третью очередь наследников составляли неполнородные братья и сестры и дети этих братьев и сестер.
Четвертую очередь (класс) наследников составляли все боковые кровные родственники без ограничения степени родства.
Если один из наследников всех четырех классов не принимал наследства, то к принятию наследства призывался переживший супруг. Впрочем, «бедная вдова», сумевшая доказать, после смерти мужа, свою имущественную несостоятельность, имела право на получение части всего наследства.
Если наследство не было принято ни наследниками по завещанию, ни наследниками по закону, оно становилось выморочным. В древнейшие времена такое имущество считалось ничейным и могло быть захвачено каждым желающим. С эпохи принципата выморочное имущество передавалось государству, а в эпоху домината право на это наследство получала также церковь (если умирал христианин).
Следует отметить здесь еще термин «лежачее наследство». В момент смерти наследодателя происходит открытие наследства. Но принятие наследства тем или иным наследником происходит не сразу. Между моментом открытия и моментом принятия наследства может пройти немало времени. В этот период наследственное имущество «не принадлежит никому» оно-то и называется «лежачим наследством». В древнейшие времена его мог захватить любой желающий и если владел им в течение года, то становился его собственником. Впоследствии «лежачее наследство» стало охраняться государством, пока не бывало принято одним из наследников или пока не становилось выморочным.
К сингулярному типу наследования относились легаты. Они были в Риме настолько распространены, что в конце концов был принят закон Фальуидия (40г. до н.э.) запрещавший наследодателю выделять в виде легатов более трех четвертей наследства.
Понятие и содержание права собственности Читать далее: Наследование по завещанию и его эволюция
Информация о работе Римское частное право
было совершено в установленной форме 2. лицом, обладающим так называемой активной завещательной правоспособность 3. с назначением наследником лица, обладавшего пассивной завещательной правоспособностью. Римское частное право различало следующие формы завещаний: 1. Завещание comitiis calatis совершалось в народном собрании по куриям, которое созывалось для этого два раза в год.
Труды германских ученых, а именно "пандектная" школа права, оказали в тот период сильнейшее и по существу непреходящее до сих пор влияние на российское гражданское право. Построенная на использовании начал римского частного права, кодификация гражданского законодательства Германии стала своего рода "моделью" для проекта российского гражданского уложения (так и не принятого в качестве закона до.
достигает наивысшего развития и приспосабливается для регулирования развитых товарно-денежных отношений. 4. Постклассический период (284-565 гг. н.э.). Происходила систематизация и кодификация норм римского права. 1.2 Система римского частного права Каждому периоду соответствовала своя правовая система. В архаический период возникло и развивалось древнейшее римское право, названное по.
прцесса будет дана в следующей главе нашей рабо ты, так как представляет интерес именно с точки зрения процессуальных особенностей. Итак, мы дали общую характеристику основных форм процесса в Римском частном праве и сделали вывод, что существовало четыре основных формы гражданского процесса, сменявших друг друга с течением времени и находящихся в тесной содержательной связи между собой.
0 комментариев
В многовековой истории римского наследственного права можно отметить четыре этапа: а) наследование по древнему цивильному праву б) наследование по преторскому эдикту
в) наследование по императорскому законодательству
г) наследование в праве Юстиниана.
Наследование по древнему цивильному праву (hereditas) регламентировалось Законами XII таблиц, которые уже предусматривали наследование по завещанию и наследование по закону. В силу семейного характера собственности древнего периода основным видом наследования было все же наследование по закону. Считалось вполне нормальным после смерти главы семьи оставлять его имущество той же семье, поскольку оно создавалось трудами всех ее членов. При этом Законы XII таблиц наследование по завещанию признают уже в основном преимущественной формой наследования. Принцип свободы завещания почти утвердился. При этом кровное родство еще не стало господствующим и потому наследование по закону не ограничивает утверждавшейся свободы завещания.
В данный же период получил признание сохранившийся во все времена принцип единого основания наследования пето pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest — нельзя одновременно наследовать по завещанию и по закону одно и то же наследство. Это правило берет начало также из Законов XII таблиц. В соответствии с ним наследник, назначенный преемником только в части наследства, получает все наследство. К примеру, завещатель назначил наследником сына на 1/4 часть наследства, остальное осталось незавещанным. В таком случае назначенный на четвертую часть наследник получает все наследство, поскольку наследники по закону к наследованию не призываются.
Наследование по преторскому эдикту. Существенные изменения в наследственное право внесли преторские эдикты и практика их применения. Преторские реформы наследственного права начались еще в раннереспубликанский период и были особенно активными в период принципата.
Ослабление семейного характера частной собственности, разложение агнатского родства, ограничение отцовской власти как результат изменения производственных отношений
и развития товарооборота обусловили потребность существенных изменений наследственного права. Претор пошел по пути значительного ослабления формализма при составлении завещаний. В одном из преторских эдиктов было объявлено, что он (претор) будет признавать завещания, составленные с отступлением от жестких формальных требований древнего времени. Так была упрощена форма завещания.
По древнему цивильному праву эманципированные дети не могли быть наследниками после смерти своего отца.
Преторская система наследования расширила круг наследников по закону, все больше утверждая его одновременно с основой — когнатским родством. В данный же период наблюдается определенное ограничение свободы завещаний в пользу ближайших кровных родственников. Важным нововведением преторов была практика признания наследственного преемства за лицами, которые по цивильному праву к наследованию не призывались. Претор призывает к наследованию следующих по порядку родственников, признавая, таким образом, преемство очередей. Дело в том, что по цивильному праву к наследованию призывались только ближайшие к умершему в момент смерти родственники. В случае если их не было или они отказывались от наследства, то следующие за ними родственники к наследованию не призывались, а наследство считалось выморочным.
В период принципата эти две системы наследственного права — hereditas и bonorum possessio — существовали параллельно, взаимообогащаясь и проникая одна в другую. При этом в данном процессе взаимного слияния утверждались более прогрессивные идеи преторского наследственного права соответствовавшие новым социально-экономическим условиям, характеру производственных отношений. Кроме преторов важное воздействие на усовершенствование римского наследования оказала практика так называемых центум-виральных судов, которым подлежали споры о наследовании. Она определила правила о крайне важно м наследовании, установила круг лиц, имеющих право на обязательную долю. При этом были выработаны четкое определение понятия обязательной доли, размер и способы оставления обязательной доли. Практика центумвирального суда сформировала лишения обязательной доли и другие правила крайне важно го наследования.
В период принципата и абсолютной монархии было принято немало сенатусконсультов и императорских конституций, направленных на дальнейшее совершенствование римского наследственного права. Под влиянием прежде всего меняющегося характера производственных отношений, развивающегося оборота͵ усиления индивидуальной частной собственности римское наследственное право далеко отошло от старого цивильного наследования. При этом все еще не стало четкой, законченной системой. Ко времени Юстиниана римское наследственное право, особенно наследование по закону, оставалось довольно сложным, обремененным многочисленными дополнениями и уточнениями, запутанным институтом. В таком виде оно и представлено в кодификации Юстиниана. Он еще не был готов реформировать римское наследование.
Несколько позднее, в 542 ᴦ. новелла 115 приводит в четкую систему наследование по завещанию и, в частности, так называемое крайне важно е наследование. В 543 ᴦ. новеллой 118, а в 548 ᴦ. новеллой 127 реформируется наследование по закону. Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, реформа Юстиниана завершила становление римского наследования, создав четкий правовой институт, в котором были учтены новые социально-экономические условия римской империи, закончено утверждение когнатского родства, что нашло выражение в упрочении наследования по закону.
Юстиниан разбил всех родственников умершего на 5 классов (очередей) исходя из степени родства. При этом к наследованию могли призываться все родственники без ограничения степени родства. Важным нововведением Юстиниана было установление очередности призвания наследников по классам. Раньше при отсутствии у наследодателя ближайших родственников наследство признавалось выморочным и переходило к государству. В праве Юстиниана при отсутствии наследников первой очереди к наследованию призывались наследники второй очереди и т.д.
Римское наследственное право, реформированное Юстинианом, вобрало в себя многовековой опыт народных традиций и обычаев, законодательной деятельности, касавшейся наследования, и особенно плодотворной преторской практики. В результате был создан четкий порядок наследственного преемства, который лежит в базе и современного наследственного права.
Нельзя, однако, забывать, что он был продуктом эксплуататорского общества, где господствовала частная собственность, и это не могло не отразиться на самом наследовании. Носителем частной собственности был домовладыка, и в силу этого незыблемого положения жена после смерти могла быть призвана к наследованию в самую последнюю очередь. Практически она могла стать наследницей в очень редких случаях.
Основные этапы развития римского наследственного права - понятие и виды. Классификация и особенности категории "Основные этапы развития римского наследственного права" 2014, 2015.
Римское право
предъявл. иск, если в его им-во поступило нечто полученное в рез-те деликта. В сл. соверш-я деликта рабом или подвластным лицом давался ноксальный иск против домовладыки виновного лица, по кот. домовл-ка д.б. либо возместить вред, либо выдать виновного для отработки долга. Виды деликтов: 1)обида 2)кража - всякое противоз-нное корыстное посягат-во на чужую вещь 3)неправомерное уничтож-е или поврежд-е чужих вещей. Обяз-ва как бы из деликта . В некот. сл. об-во возн-ет из недозволенного повед-я лица, однако при таких обстоят-вах, когда нет ни одного из предусм-ных в нормах права деликтов. Об-ва из недозвол-х д-вий, выходящих за lim перечня деликтов, наз. об-вами как бы из д-в (Ех: если из окна здания что-то вылить или выбросить на обществен. проезд, то всякий, кто потерпит от этого ущерб, получ. по преторск. эдикту иск против хозяина дома или кв. если на подоконнике здания что-либо положено или подвешено так, что угрожает падением или причин. вреда, то любой гражданин м. предъявить иск против хозяина, не ожидая факта причин-я вреда).
58. ПОНЯТИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ И ЕГО ВИДЫ
Наследованием называется переход имущества умершего лица к другим лицам. Существовало универсальное или сингулярное правопреемство наследника.
1)При универсальном преемстве наследник приобретал все имущественные права и обязанности наследодателя.
2)В силу сингулярного преемства наследник приобретал лишь отдельные права на определенные вещи наследодателя. Это так называемые легаты.
Кодициллы - распоряжения на случай смерти, не содержавшие назначения наследника
Наследование возможно было или по завещанию, или по закону.
59. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
Завещание — одностороннее, формальное, гражданско-правовое распоряжение лица на случай его смерти, содержавшее назначение наследника.
Условия действительности завещания: 1) Для действительности завещания требовалось, чтобы в момент совершения завещания завещатель обладал активной завещательной правоспособностью, которая полностью зависела от гражданской правоспособности. Не имели завещательной свободы: душевнобольные, малолетние, расточители, лица, осужденные за некоторые порочные преступления, рабы.
Указанный в завещании наследник должен обладать пассивной завещательной правоспособностью. Существовали ограничения такой правоспособности для женщин и рабов, (женщины не могли быть наследниками граждан, обладавших имуществом в 100 тысяч сестерциев.
2) Завещание считалось действительным, если оно было составлено в требуемой форме: а)посредством меди и весов (устное и письменное), б)преторское завещание, в)завещание путем занесения в протокол суда и муниципального магистрата, в)путем передачи в императорскую канцелярию письменного завещания на хранение.
3) Принципы цивильного права требовали, чтобы в завещательном распоряжении наследник был назван по имени. Из этого вытекало, что не могли наследовать лица, зачатые при жизни завещателя, но к моменту его смерти еще не родившиеся (постумы). Позднее в императорском праве постумы получили право получать наследство.
1) В древнейшую эпоху завещатель пользовался неограниченной свободой распоряжаться наследственным имуществом.
2) Затем появилось ограничение завещательной свободы. Завещатель не должен был обходить молчанием своих непосредственно подвластных лиц. Он должен был или назначить их наследниками, или лишить их наследства. Указания причин не требовалось.
3) Последующее развитие наследственного права было связано с дальнейшим ограничением свободы завещательных распоряжений. Завещатель обязан был завещать наиболее близким родственникам обязательную долю в наследстве.
В классический период право на обязательную долю имели прежде всего нисходящие, а в их отсутствие — другие родственники (отец, мать, боковые родственники, т.е. полнородные однокровные братья и сестры).
Размер обязательной доли вначале определялся одной четвертой той доли, которую данное лицо получило бы при наследовании по закону. При Юстиниане действовало правило: обязательная доля была равна одной третьей от законной доли, если бы при наследовании по закону данное лицо получило не менее четверти наследства обязательная доля равнялась одной второй от законной доли, если при наследовании по закону лицо получило бы менее четверти.
Если завещатель по уважительной причине лишал кого-либо из наследников обязательной доли, завещание сохраняло полную силу. Вопрос о действительности завещания решал суд. При Юстиниане был установлен исчерпывающий перечень оснований для лишения обязательной доли: лишать наследства разрешалось за вступление в брак против воли родителей действия, угрожавшие жизни отца, и т.п.
60. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ
Наследование по закону наступало тогда, когда не было завещания или когда завещание было признано недействительным.
Наследниками по закону могли быть прежде всего лица, находившиеся под властью наследодателя: жена, дети, усыновленные, внуки от ранее умерших сыновей.
По эдикту Андриана (127 г. н. э.) было установлено четыре группы наследников по закону.
К первой группе относились дети умершего, в том числе эмансипированные.
Во вторую группу входили когнатские родственники. Наследство переходило к ним лишь в том случае, если не было наследников первой группы.
Третью группу составляли все прочие кровные родственники умершего, вплоть до шестой степени родства. Они получали имущество, если не было наследников первых двух групп.
К четвертой группе относился переживший супруг, призывавшийся к наследству при отсутствии родственников перечисленных выше групп.
При Юстиниане сложились следующие разряды наследников:
Первый разряд составляли нисходящие родственники. Характерным являлось то, что нисходящий более близкой степени исключал наследование нисходящих более отдаленных степеней.
Второй разряд наследников составляли восходящие родственники (отец, мать, дед, бабка и т.д.), полноправные братья и сестры (а также дети ранее умерших братьев и сестер).
В третий разряд законных наследников входили неполноправные братья и сестры (и дети ранее умерших неполнородных братьев и сестер, наследовавших по праву представления).
Четвертый разряд составляли все остальные боковые кровные родственники. В данном разряде ближайшая степень исключала дальнейшую.
Переживший супруг (муж или жена) призывался к наследованию в последнюю очередь, если не вступил в наследство ни один из наследников четырех перечисленных выше разрядов. Однако бедный супруг имел право на необходимое наследование, т.е. на обязательную долю в размере одной четвертой всего наследства.
61. ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА
Римское право предусматривало две стадии процесса перехода наследства: открытие наследства и принятие наследства.
Открытие наследства происходило в момент смерти наследодателя. Однако лица, призываемые к наследованию, еще не приобретали право на имущество. Такое право возникало у них лишь с принятием наследства.
В цивильном праве действовало два положения, определявших момент принятия наследства.
Во-первых, наследство открывалось в момент смерти наследодателя сразу же после этого агнаты, находившиеся во власти наследодателя, считались воспреемниками наследства.
Во-вторых, агнаты вводились во владение наследством помимо их воли, т.е. они не могли отказаться от принятия наследства.
Обязательность принятия наследства не всегда была выгодна.
Вмешательство претора помогло избавиться от обремененного наследства. При отказе цивильных наследников от принятия наследства претор призывал к наследованию следующие категории (разряды) законных наследников. Если и эти лица отказывались от наследства, претор назначал конкурс, т.е. устраивал распродажу имущества умершего, с тем чтобы за счет вырученных сумм удовлетворить притязания кредиторов.
Приобретение преторского наследства проходило иначе. Наследник испрашивал у претора наследство. Для нисходящих и восходящих для этого устанавливался срок в один год, для остальных наследников — в 100 дней.
В соответствии с постановлением императора Феодосия в 450 г. было введено положение, согласно которому некоторые лица могли передавать свое право наследования собственным нисходящим наследникам, так называемая трансмиссия.
С момента открытия наследства до принятия наследства могло пройти время, в течении которого наследство лежит (по древнейшему праву - безхозяйное имущество, которое любое лицо может приобрести, провладев им в течении года). В период империи это приобретение было упразднено, а расхищение признано преступлением.
Если наследство не принято ни наследниками по завещанию, ни по закону (не было наследников или они не пожелали), наследство становилось выморочным. В древнейшем праве такое имущество считалось ничьим и могло быть захвачено любым желающим. Со времени принципата это имущество передавалось государству. В период абсолютной монархии установлено преимущественное право на получение выморочного имущества за муниципальным сенатом, церковью, монастырем и т.п. после лиц, принадлежавших к этим организациям.
62. ИСКИ О НАСЛЕДСТВЕ
Потребность в судебной защите у наследника могла возникнуть: 1) вследствие того, что кто-то не признавал тех прав, которые входили в состав наследства (наследнику давался виндикационный иск, который мог бы предъявить наследодатель) 2) вследствие того, что кто-то своим поведением нарушал или не признавал права данного лица как наследника (наследнику давался цивильный иск об истребовании наследства добросовестный владелец наследства должен был выдать истцу свое обогащение за счет наследства за удержанием любых понесенных издержек на наследственное имущество недобросовестный владелец должен был выдать истцу все полученное из наследства с плодами и приращениями, нес ответственность за виновную гибель или порчу имущества и мог удержать лишь сумму понесенных полезных издержек.
Преторский наследник получал для своей защиты интердикт, с помощью которого мог получить владение вещами, принадлежащих к составу наследства.
63. ЛЕГАТ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ ПОРЯДОК
Легатом называлось предоставление в силу завещания лицу, не являвшемуся наследником, какой-либо выгоды после смерти завещателя. Легат — это сингулярное преемство. Легаторий получал из наследства какую-то определенную вещь, денежную сумму и т.п.
Уже в период республики легаты получили широкое распространение. От этого стали страдать интересы наследников, а потому начиная со 2 в. до н.э. началось ограничение легатов. В конце концов было установлено, что при наличии легатов наследник должен, во всяком случае, получить одну четвертую наследственного имущества, остающегося за вычетом всех долгов.
Если легат был под условием, то после соблюдения условия, право на получение легата способно переходить по наследству.
Ограничения легатов: 1) сначала запрет назначать легаты свыше 1000 ассов и на получение легата больше чем наименее получивший наследник (в противовес ухитрялись назначали много мелких легатов) 2) законом Фальцидия (-50 г. до н.э.) в качестве легатов выдавалось не более % наследства, а наследства (оставшегося после погашения долгов наследодателя) поступала наследнику (Фальцидиева четверть).
Фидеикомиссы (обращение к чести, совести другого) — неформальные легаты, заключавшие в себе просьбу (устную или письменную) дать или сделать что-либо для другого лица, не упомянутого в завещании, под честное слово.
В республиканский период фидеикомиссы не пользовались юридической защитой, исполнять их считалось нравственной обязанностью наследников. При императоре Августе им стали придавать юридическое значение, связанное с обращением к административной власти — консулу.
Фидеикомисс превратился в самую свободную форму завещательного распоряжения, обращенного к наследнику или должнику завещателя.
8.3. Наследование по закону
Наследование по закону наступало в случае, если умерший не оставил после себя завещания, в случае недей стви тельности завещания или в случае отказа наследников по завещанию принять наследство. Условием открытия наследства для наследования его по закону являлось окончательное выяснение вопроса о том, что наследование по завещанию не на ступит. Поэтому наследование по закону не открывалось, пока призванный по завещанию наследник не решал, примет ли он на следство или нет. Когда выяснялось, что наследование по завещанию не наступит, то к наследству призывался ближайший наследник по закону, которым считается тот, кто оказывается на первом месте в установленном законом порядке наследников по закону в момент открытия наследства.
Если ближайший наследник по закону не примет наследства, то наследство открывалось следующему за ним по порядку наследнику по закону. Порядок, в котором должны призываться наследники по закону, был различен в разные эпохи развития римского права. Это связано с общим постепенным перестроением семьи и родства, с постепенной эволюцией от старого агнатического принципа к когнатическому.
Наследование по Законам XII таблиц. В Древнем Риме порядок наследования по закону основывался на агнатическом родстве. Завещание, хотя и возможное для составления, оформлялось редко. Законы XII таблиц определили порядок наследова ния следующим образом: «si intestate moritur moritur cui sum heres nee ascit, agnatus proximus familiam habeto. si agnatus nee escit, gentilies familiam habendo» – «Если кто-либо умрет без завещания и при отсутствии наследников разряда sui, пусть примет наследство ближайший агнат. Если нет и агнатов, наследство достается членам рода» (Законы XII таблиц, 5-я таблица).
Таким образом, наследование по закону осуществлялось согласно степеням родства:
1-я очередь наследования по закону – подвластные, жившие вместе с главой семьи, которые в момент его смерти из лиц, находящихся в «чужой» власти становились правоспособными лицами (дети, внуки от умерших детей и т. п.)
2-я очередь (при отсутствии первой очереди) – ближайшие агнатские родственники
3-я очередь – члены одного с наследодателем рода (gentiles). Непринятие наследства самой первой из имеющихся очередью сразу делало наследство «лежачим» (при отказе от наследства 1-й очереди 2-я не получала ничего).
Наследование по преторскому праву. Преторское право изменило порядок наследования в связи с тем, что к концу республики римское общество переросло патриархальный агнатический уклад наследования. Потребовались новые существенные изменения в регулировании наследственных отношений. Возникшую проблему разрешила преторская фикция (bonorum possessio), согласно которой если претор призывал к наследованию лиц, не являвшихся наследниками по гражданскому праву, и предоставлял им право владения имуществом наследодателя, то они признавались наследниками.
В основном изменения по сравнению с цивильным правом заключались в следующем:
1) претор установил, что в случае непринятия наследства ближайшим наследником по закону оно должно открываться следующему за ним по порядку
2) претор впервые придал значение при наследовании наряду с агнатическим родством и когнатическому, а также институту брака. В течение императорского времени законодательство все более расширяет значение когнатического родства при наследовании. Очередность наследования становится следующей:
1-я очередь (unde liberi). В эту категорию входили дети наследодателя, как легитимные, так и приемные, а также отданные им в усыновление, если к моменту смерти наследодателя они были освобождены из-под власти усыновителя. Лица, освобожденные от власти главы семьи при его жизни, наследовали по правилам collatio bonorum emancipati (эман сипированные дети обязаны были при наследовании вносить в наследственную массу все свое имущество, которое и поступало в распределение между всеми наследниками в составе наследственной массы)
2-я очередь (unde legitimi). Если никто из 1-й очереди наследников не выразил свою волю наследовать, то следующими наследовали агнатические родственники наследодателя (unde legitimi)
3-я очередь (unde cognati). Кровные родственники до шестой степени включительно в виде исключения и до седьмой степени родства наследовали после двух предыдущих очередей. Именно в этой очереди наследуют дети после матери и мать после детей. Таким образом, впервые в наследовании признается роль кровного родства, хотя агнатическое и остается предпочтительным
4-я очередь (unde vir et uxor). Переживший умершего супруг (муж после жены, жена после мужа) наследовал последним. Наследство становилось «лежачим» только при отсутствии или отказе от наследства всех очередей.
Наследование по праву Юстиниана. Законодательство периода империи продолжало тенденции преторского права: постепенное вытеснение агнатического родства когнатическим в качестве основания наследования. Ряд сенатских постановлений превратил в цивильное наследование предоставлявшуюся ранее претором матери после детей и детей после матери. Также расширяются права детей на наследование после родственников с материнской стороны. Несмотря на то что агнатическое родство имело все меньше значение, система наследования по закону была чрезвычайно запутана.
Юстиниан принял решение упростить систему наследования, окончательно утвердив когнатическое родство наследования по закону. Этот принцип был закреплен новеллой 118 (543 г.) и изменившей ее новеллой 127 (548 г.).
По сложившейся системе Юстиниана к наследованию призывались когнатические родственники без различия пола по порядку их близости к умершему. Сложилось четыре разряда наследников:
1) первый разряд – все делилось поровну между ближайшими родственниками по нисходящей линии: сыновьями и дочерьми, внуками от ранее умерших детей и т. д. Смерть наследника до вступления в наследство влечет распределение его доли уже между его законными наследниками в течение года со дня когда умершему стало известно о смерти первого наследователя
2) второй разряд был представлен родственниками по восходящей линии и полнородными братьями и сестрами. Наследники этого разряда делят наследство поровну, однако дети ранее умерших братьев и сестер получают долю, которая причиталась бы их умершему родителю. Если наследуют одни родственники по восходящей линии, то наследство делится следующим образом: одна половина идет родственникам по восходящей линии с отцовской стороны, другая – с материнской стороны (in lineas)
3) третий разряд, призываемый к наследованию при отсутствии двух первых, – это неполнородные братья и сестры, т. е. происходящие от одного с умершим отца, но от разных матерей или от одной матери, но от разных отцов, а также дети неполнородных братьев и сестер, получающие долю, которая причиталась бы их родителю
4) если нет никого из перечисленных родных, наследство получают остальные боковые родственники по порядку близости степеней без всякого ограничения до бесконечности. Ближайшая степень устраняет дальнейшую все призванные делят наследство поголовно (in capita).
О наследовании супругов новеллы не упоминают. Предполагают, что оно продолжало регулироваться нормами преторского права. При введенной Юстинианом системе это означало, что переживший супруг наследовал только при отсутствии каких бы то ни было, даже самых отдаленных, боковых родственников. Но для неимущей вдовы (uxor indotata) Юстиниан установил правило: вдова, не имевшая ни приданного, ни имущества, не входящего в состав приданного, наследовала одновременно с любым из наследников, получая 1 / 4 наследства, и во любом случае не более 100 фунтов золотом. Наследуя вместе со своими детьми от брака с умершим, она получала причитающуюся ей долю в узуфрукте.
При отсутствии каких бы то ни было наследников имущество умершего признавалось выморочным. Выморочное имущество поступало к фиску, а иногда к монастырям, церквам и т. п.
Римское право
28.Виды сервитутов. Узуфрукт.
• Вещные сервитуты (предиальные) – устанавливались с целью восполнить недостающие данному участку блага, свойства или удобства
1. сельские сервитуты.
• «итер» - право прохода через соседний участок
• «астус» - право прогнать скот
• «виа» - право проехать с поклажей
• « аквидуктус» - право проложить водопровод
• Право пригнать скот на водопой
• Право пасти скот на чужом выгоне
• Право брать глину и известь на соседнем участке
• Право пользоваться колодцем на соседнем участке
2. городские сервитуты:
• право про – ти сточную канаву через участок соседа
• право сделать дождевой сток
• право сделать крышу, используя воздушное пространство соседа
• право опереть балку
• право сделать пристройку к глухой стене соседа
• право на доступ к свету
• Личные сервитуты – служили определенному лицу персонально, служили для пользы определенного лица.
1. Узуфрукт – право пользования чужой вещью и получения от нее натуральных и цивильных (деньги) плодов с сохранением в целости сущности вещи
Устанавливался пожизненно или на срок
Не передавался по наследству
Разрешалось сдавать узуфруктуарию предмет узуфрукта внаем
2. «узус» - пользование вещью с правом извлечения из нее натуральных плодов (допускалось только лишь их использование для личных потребностей)
3. право проживания в чужом доме – пожизненно, конкретному лицу. лицо могло сдавать в наем предоставленное ему помещение.
4. право пользования чужими рабами или животными – конкретному лицу, пожизненно.
29.Суперфиций.
Суперфиций – это наследственное и отчуждаемое право пользоваться строением на чужой земле
Возникало на основе:
• договора
• судебного решения
Прекращалось:
• по желанию управомоченного
• по не уплате собственнику в течении 2х лет (рента и все государственные налоги и повинности)
Права суперфициария:
• пользоваться зданием
• мог отчуждать
• мог закладывать
• мог обременять сервитутами
• мог уничтожить строение
• в целом обширные полномочия
защищалось теми же исками что и право собственности только по аналогии.
30.Эмфитевзис
Эмфитевзис –наследственное право долгосрочного пользования чужим земельным участком сельскохозяйственного характера .
- устанавливался договором!
Права эмфитевта:
• длительно пользоваться землей
• изменять характер участка, не ухудшая его
• с момента сбора плодов эмфитевт становился их собственником
• может отчуждать, закладывать, обременять сервитутами, но заранее предупреждая собственника и платя ему 2% от каждой сделки
• передавать по наследству
Прекращается :
• если в течении 3х лет не платится рента и государственные налоги
Защищался также как право собственности, но только по аналогии.
31.Залоговое право. Понятие и формы.
Залог применялся для обеспечения обязательств
• Nexum – самозаклад (протозалог, древняя форма залога)
• Fiducia – должник в целях обеспечения долга передает по манципации закладываемое имущество в собственность залогового кредитора. (должник теряет вещь)
-инфамирующие иски (infamia) – если кредитор не отчуждает залог – мошенничество
• Pignus – ручной заклад, когда закладываемое имущество передается кредитору, то есть временное держание
- должник имеет право на виндикационный иск
- неудобство в том, что вещь необходимо физически передавать
• Ипотека – закладываемое имущество не передается кредитору, остается у должника. Кредитор приобретает право на иск в случае неуплаты долга
-в случае неуплаты – сервианов иск, истребование имущества.
- преимущество ипотеки – одного имущество могло быть объектом нескольких обязательств
-недостаток – право собственности полностью прекращается
• Антихриза – установление узуфрукта в отношении кредитора
32.Понятие наследования: универсальное и сингулярное преемство. Порядок наследования.
Наследственное право – совокупность норм, регулирующих судьбу имущества умершего:
• Универсальное правопреемство – переход всех прав и обязанностей которые имел умерший
• Сингулярное правопреемство – наследник приобретатель лишь отдельные права на определенные вещи наследодателя (легаты и фидеикомиссы)
Ограничение завещания:
• Если завещание составлено в пользу постороннего для семь человека нельзя забыть о подвластных (сыновей указать поименно, остальных общей фразой чтобы отстранить)
• Идея обязательно завещания
По цивильной системе:
1. устно в куриатной комиции
2. исключение для солдат – перед войском
По цивильному праву наследниками могли быть только агнаты.
По преторскому праву могли быть и некоторые когнаты.
В период принципата различия стерлись!
Стадии процесса перехода наследства:
1. открытие наследства – происходило в момент смерти наследодателя
2. принятие наследства
Положения определявшие момент принятия наследства:
• наследство открывалось сразу же в момент смерти наследодателя, после этого агнаты, находившиеся во власти наследодателя, считались воспреемниками наследства
• агнаты вводились во владение наследством помимо их воли, то есть они не могли отказаться от принятия наследства.\
Сроки принятия для низходящих 1 год
100 дней для всех остальных
Различия между преторской и цивильной ситсемой:
• в цивильном праве если наследники одной очереди отказывались, то имущество становилось выморочным («отказывались за всех»)
• преторская система более гибкая – 4 очерди
33.Наследование по закону.
Если умерший не оставил завещания или оставленное завещание признано недействительным.
Преторская система наследования по закону(По эдикту Адриана 127):
1. Первыми получали наследство дети умершего, в том числе эмансипированные
2. во вторую очередь получали когнатские родственники
3. в третью очередь все прочие родственники вплоть до 6 го колена
4. в последнюю очередь переживший супруг
34.наследование по завещанию
Завещание – одностороннее, формальное гражданско – правовое распоряжение лица на случай его смерти, содержащее назначение наследника.
Исторические формы завещания:
1. Цивильные :
• В куриатной комиции (собиралась 2 раза в год)
• Перед воинским строем
2. переходная форма – назначалось доверенное лицо, которому мансипировалось имущество наследодателя, после смерти которого он должен был передать (квазиманципация)
3. письменное тайное завещание
• наследодатель и 7 свидетелей подписывали
• для распределения имущества между детьми не требовалось свидетелей
• во время эпидемий и войн количество свидетелей не обязательно
Установление действительности завещания:
1. Соблюдение формы!
2. назначение наследника (может быть назначен дополнительный)
3. активная завещательная правоспособность – не имели:
• частные рабы(государственные рабы могли передавать половину своего имущества)
• лица подвергнутые бесчестью
• актер, гладиаторы и др. позорные прфессии.
• Колоны, вольноотпущенники
4. пассивная завещательная правоспособность
35.завещательные отказы.
Легат – распоряжение сделанное завещателем в завещании и состоящее в предоствалении определенному лицу (легитарию) каких либо прав или имущественных выгод за счет наследуемого имущества:
• право проживания
• узуфрукт
• передача раба
Легат – приписка к завещанию, следовательно если завещание теряло свою силу леаг тоже.
Федеикомисс –неформальный легат, состоявший в просьбе (устной или письменной) дать или сделать что либо в пользу лица, не упомянутого в завещании, под честное слово.
Не имел исковой защиты, исполнение дело чести. (до Актавиана Августа).
Фальдициева четверть – закон ограничивающи легаты и фидикомиссы тремя четвертыми всего имущества.
36.Обязательственное право. Понятие и виды обязательств.
Обязательство – правовая связь между лицами, с целью заставить контрагента сделать что – то.
Классификация обязательств:
1. по основанию(источнику) возникновения:
• контракт – соглашение двух или более лиц имеющее исковую защиту
• деликт – правонарушение. действие причиняющее вред
• квазиконтракт
• квазиделикт
2. по наличию исковой защиты
• имеющие (цивильные, преторский)
• лишенные (натуральные, ничтожные)
3. по предмету
• простое (если действие одно)
• сложное(елси действии несколько: альтернативные и факультативные)
4. по свойству вещей
• делимая
• неделимая
5. по количеству контрагентов на каждой стороне
• активная множественность
• пассивная множественность
6. в зависимости от выделения основания
• абстрактные
• казуальные
37.основания и прекращения обязательств
Из договоров и из правонарушений – основные основания
Из квазидоговоров и вказиделиктов – дополнительные основания
Выделяли :
• натуральные – не пользовались исковой защитой. Появились в период принципата.
• Цивильные – пользовались исковой защитой
1. исполнение.
Влекло за собой юридические последствия при наличии следующих условий:
• исполнено лично должником (если носило личный характер)
• исполнение должно соответствовать содержанию обязательств
• полностью
• исполнение должно быть лицу, которое может принять исполнение (обычно кредитор)
• исполнение по определенному месту
• исполнение в срок! Просрочка кредитора – правило троекратного напоминания.
2. зачет – прекращение обязательств в случае встречных требований кредитора и должника
3. смерть (в том числе и юридическая) одного из контрагентов (если обязательство строго личного характера)
4. совпадение кредитора и должника в одном лице
5. прощение или освобождение от долга
6. новация – замена основания обязательства
7. невозможность исполнения:
• физическая – гибель незаменимой вещи, без вины должника
• юридическая – изъятие вещи из оборота
38.способы обеспечения обязательств.
При сомнении в добросовестности должника некоторые гарантии исполнения договоров( обязательств) :
• задаток – денежная сумма или вещь, которая обеспечивала надлежащее исполнение обязательства
• поручительство – когда перед кредитором вместе с должником отвечали и другие лица – поручители. формой установления поручительства являлась стипуляция.
• Неустойка – когда должник обязывался в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения основного долга уплатить денежную сумму определенного размера – неустойку.
39.цессия
Цессия – замена в обязательстве кредитора(при его жизни)
В цессии фигурировали кредитор (цедент) и лицо, которому кредитор уступал свое право (цессионарий).
Не допускалась цессия прав неразрывно связанных с кредитором (например запрещено передавать иск о личной обиде)
Не допускалась цессия в пользу более влиятельных лиц?
Перевод дола(делегация) – замена одного должника другим. Допускалась лишь с согласия кредитора, так как новый должник мог быть неплатежеспособным.
Перевод долга осуществлялся в форме новации, путем заключения договора между кредитором и новым должником
Источники:
Следующие консультации:
- Договор купли продажи авто на основании свидетельства о праве на наследство
- Вступить в права наследства в другом городе
Комментариев пока нет!